专利权与著作权两者的区别
一、专利权与著作权两者的区别
著作权与专利权之间存在着明显的差异,以下将逐一进行阐述:首先,它们所针对的保护对象各不相同。
尽管的主体为作品本身,但其真正的核心在于对思想内容的表述方式,而非实质的思想观念。
相较之下,关注的重点更在于那些具有新颖性、创新性以及实用性的发明或发现。
第二,设立保护条件也有所区别。
著作权无需保证所受保护之作品为首次创造,仅需其为独立创作即可。
在同主题的发明创造方面,专利权仅赋予最先提出申请者。
此乃"独特性"与"初次性",亦即两者保护条件的显著区别所在。
再者,两种权利的诞生过程大相径庭。
著作权会伴随著作品的完成而自动产生,无需遵守任何注册办理的规定。
对于同一主题的多项发明创造,专利权仅能授予其中一项,从而排除了其他拥有相同创新成果之人享有同等权利的可能,因此必须通过国家行政授权的途径来确定最终的权利归属。
最后,两者的应用范围也存在显著差异。
著作权主要覆盖文学、艺术等领域。
而专利权则主要活跃于工业生产领域,与产品的技术解决方案紧密相连。
《》第三条
本法所称的作品,包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品:
(一)文字作品;
(二)口述作品;
(三)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;
(四)美术、建筑作品;
(五)摄影作品;
(六)电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品;
(七)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;
(八)计算机软件;
(九)法律、行政法规规定的其他作品;第四条
著作权人行使著作权,不得违反宪法和法律,不得损害公共利益。国家对作品的出版、传播依法进行监督管理。
二、著作权和专利权究竟是什么关系
首先,著作权及专利权皆归类于领域中,换言之,均属狭义定义中的知识产权类别,亦即我们普遍认知的知识产权。
著作权与专利权的基本性质是相似的,两者皆具备权利本体作为私人财产的属性,以及权利客体乃无形事物的特点。
再次,著作权与专利权亦共具知识产权的专有权特性,即知识产权仅为权利人所有,权利人享有对该项权利的垄断权,并且依法得到严密的法律保护,无法律规定或未经权利人许可,任何人均不得擅自使用权利人的知识产品。
再者,著作权与专利权同样具有地域性特征,这两种权利的效力并非无限延伸,而是受地域限制,即具有严格的领土性,其效力仅限于本国境内。
最后,著作权与专利权皆具有时效性,即由法律规定的保护期限,著作权通常在作者去世后的五十年内,或者若作者并非公民身份,则以首次公开发表作品之日起的五十年内为保护期限;专利权自发明之日起的二十年内有效,而外观设计和实用新型的保护期仅为十年,一旦这两项权利超过法定时限,其权利便自动失效,相关知识产权将转化为全社会的公共资源。
综合以上分析,著作权与专利权在知识产权、性质、专有权、地域性以及法律保护期限等多个层面上存在诸多相似之处。
三、专利权和著作权在用途上有何不同
著作权和专利权的显著区别在于以下多个方面:首先是保护对象的不同之处,著作权所要保护的并不是作品内在的思想及其内容,而是用来展示这种思想内涵的特定表现方式;相较于此,专利权关注的则是独特新颖且富有创造性以及实际应用价值的发明创新成果。
其次是保护条件上的差异,由于著作权并不要求被保护的作品必须为首次创作,只要是独立创作即可;然而,针对同一主题的发明,专利权仅授予最先提出申请的申请人,这便是“独创性”与“首创性”之间的保护条件之别。
再者,两种权利的产生过程也有所不同,著作权通常会伴随著作品的创作完成而自然产生,无需进行任何注册或登记手续;然而,对于同一主题的多项发明创新成果,专利权仅能授予其中的一项,排除了其他拥有相同创新成果的人士享有同等权利的可能,因此必须通过国家行政授权的方式来确定最终的权利归属。
最后,从适用领域来看,著作权所保护的作品主要集中在文学、艺术等领域;而专利权则主要运用于工业生产领域,与产品的技术解决方案密切相关。
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