软件著作权和专利三者的区别是什么
一、软件著作权和专利三者的区别是什么
软件著作权、专利以及商标这三者虽然都是用来保护的,但它们保护的对象、目的和法律程序还是有很大区别。
先来说说软件著作权吧,这个主要就是保护我们的软件啦,包括代码、架构什么的,它特别看重的是作品的原创性和表现力。
只要你的作品一旦创作出来了,那就会自动拥有,根本不需要去专门注册。
再说说专利,这个主要是保护那些技术创新的,比如发明、实用新型之类的,想要申请的话,你得保证你的东西要有新意、有创意,还得实用才行,然后经过专利局的严格审查,最后才能拿到专利证书。
这样一来,别人就不能随便用你的技术了。
最后说说商标,这个其实就是用来区分商品或者服务来源的标识,比如说品牌名、标志或者广告语啥的,它主要是为了不让消费者搞混,同时也能保护企业的品牌价值。
不过要想得到,你得走个注册流程,而且这个权利还可以无期限地延续下去。
《中华人民共和国》第一千零一十条
著作权人对其作品享有复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权以及其他依照法律规定的权利。
《中华人民共和国》第二十二条
授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。
《中华人民共和国》第三条
经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标;人享有商标专用权,受法律保护。
二、著作权和专利的差异体现在哪些方面
谈到版权跟专利这两者之间的差别,其实主要表现在四个方面:保护的对象、取得的资格条件、享有的权力大小以及保护的时间长度。
首先来说说保护的对象吧,版权顾名思义就是漫画、小说、音乐、电影等等这些文艺作品的表现形式,它特别看重的是作品的独特性和作者的个性表达。
只要你的作品一旦创作出来了,那么版权就会自然而然地诞生,不需要再去专门申请或者注册什么的。
但是专利权,它保护的是那些技术性的发明、实用新型和外观设计,要求这些东西必须要有新意、有创意并且还得实用,然后经过严格的审查才能拿到手。
专利权给到持有人的是独家实施的权利,比如生产、使用、销售等等。
再说到保护的时间长度,版权一般都是保护作者一辈子加上一段时间,但是专利权的保护时间就比较短了,发明专利的话一般只有20年。
所以总的来看,版权更偏向于保护那些文艺作品,而专利权则更注重对技术创新的保护。
三、专利权与著作权的不同之处在哪里
相较于著作权,专利权最大的区别就在于它们保护的东西不一样。
首先,专利权关注的是各种技术上的发明或者创新设计,比如全新型机械、新奇的化学配料,甚至是产品的外形都可以成为专利权保护的对象,但是你得符合几个要求才行,就是要有新颖性、创造性还有实用性。
其根本目的嘛,就是为了推动整个科技行业和工业生产的发展。
而著作权,主要是保护那些文学、艺术和科学方面的原创作品,比如说书、音乐、画作,还有软件代码等等。
它更注重的是保护每个人的独特创意,以及文化产品的传播,以此来推动知识和文化的交流。
要拿到专利权的话,通常得经过一系列繁琐的申请和审查过程;而著作权,只要你的作品一旦创作出来就会自动获得版权。
虽然这两个都是知识产权的一部分,但是它们各自服务的领域和支持的创意产业都有所不同,这也反映出我们在保护不同类型的智力成果时采用的策略也是各有千秋。
以上是关于软件著作权和专利三者的区别是什么的相关回答,如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师,请点击咨询按钮,可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。